| 
 CAUZELE DE NULITATE ABSOLUTĂ Cauzele care atrag nulitatea absolută sunt  următoarele: încălcarea regulilor privind capacitatea  civilă a persoanelor în cazurile: a). nerespectarea unei incapacităţi speciale,  impuse pentru ocrotirea unui interes obştesc.lipsa totală a consimţământului, cum este cazul erorii-obstacol(error  in negotio şi error in corpore).Aceste  incapacităţi constau fie în interdicţia de a încheia anumite acte juridice  civile, fie în interdicţia de a dobândi anumite drepturi sau obligaţii şi sunt  instituite de legiuitor din considerente de ocrotire a intereselor anumitor  categorii de persoane, dată fiind situaţia specială în care se află .
 Asemenea  incapacităţi sunt prevăzute atât în Codul civil cât şi în alte acte normative.  Astfel, art. 806 Cod civil stabileşte “minorul mai mic de 16 ani nu  poate dispune nici într-un fel”, prin donaţie sau testament, de bunurile sale,  iar art. 807 Cod civil prevede că “minorul de 16 ani poate dispune prin  testament şi numai pentru jumătate de care după lege poate dispune majorele”.  Alte incapacităţi speciale sunt prevăzute şi în art. 1308 şi art. 1309 Cod  civil. De asemenea, în art. 68 din Legea nr. 18/1991, la aliniatul 1 se spune  că “personele fizice care nu au cetăţenia romănâ şi domiciliul în România,  precum şi persoanele juridice care nu au cetăţenia română şi sediul în România,  nu pot dobândi în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii”.
 b). lipsa capacităţii de folosinţă a persoanei  juridice.
 Una din condiţiile de validitate a actului  juridic civil este capacitatea de a încheia actul. Neîndeplinirea acestei  condiţii, adică încheierea actului juridic civil de către o unitate care se  găseşte în faza dobândirii personalităţii juridice sau a lichidării, acte care  nu se încadrează în dispoziţiile art. 33, alin. 3 din Decretul 31/1954  (depăşesc cerinţa ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil), va atrage  nulitatea absolută a actului juridic respectiv .
 c).nerespectarea principiului specialităţii  capacităţii de folosinţă a persoanei juridice.
 Principiul  specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice se defineşte ca  fiind regula de drept civil potrivit căreia, persoana juridică nu poate  dobândi, prin acte juridice, decât acele drepturi şi obligaţii care sunt în  concordanţă cu scopul ei. Această regulă este consacrată în art. 34 din Decretul  31/1954 unde se spune, la alineatul 1 că “persoana juridică nu poate  avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul  de înfinţare sau statut”, iar în alineatul 2 că “orice act juridic care nu este  făcut în vederea realizării acestui scop este nul”.
 Prin urmare principiul specializării capacităţii de  folosinţă limitează această capacitate, restrânge conţinutul ei la concordanţa  dintre capacitatea persoanei juridice şi scopul ei, depăşirea acestei sfere  fiind sancţionată cu nulitatea absolută a actelor juridice încheiate .
 Potrivit  art. 953 Cod civil “consimţământul nu este valabil când este dat prin  eroare”.Eroarea este falsa reprezentare a realităţii la  încheierea unui act juridic. Eroarea obstacol (numită şi distructivă de voinţă)  este cea mai gravă formă a erorii, împiedicând formarea actului juridic şi  îmbracă, în funcţie de natura realităţii asupra căreia cade, două forme: eroarea asupra naturii actului ce se  încheie (error in negotio) constând  în faptul că una dintre părţi crede că încheie un anumit act juridic, iar  cealaltă parte crede, greşit, că încheie un alt act juridic, şi eroarea asupra  indentităţii fizice a obiectului actului juridic (error in corpore) constând în faptul că una dintre părţi crede că  obiectul actului juridic îl constituie un anumit bun, pe când cealaltă parte  are în vedere alt bun.
 Pentru că  nu s-a format acordul de voinţă al părţilor, sancţiunea care intervine este  nulitatea absolută a actului juridic, aceasta fiind soluţia acceptată, în  general, în practică şi doctrină .
 Cu toate  acestea se consideră  că  în caz de eroare-obstacol ar trebui să intervină nulitatea relativă, cei în  cauză putând să ceară anularea actului, dar putând să o şi confirme, prin  executarea actului juridic, în funcţie de interesele fiecăruia.
 E. Lupan, Drept civil, Persoana  fizică, ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 42 şi urm.
                  E. Lupan, Drept civil. Persoana  juridică, de. Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p. 113                  Idem, p 109 şi urm                   E. Poenaru, op. cit., p. 230; Trib. Supr., s. civ., dec. nr. 1998/1989,  Dreptul nr. 7/1990, p. 66                  Gh. Beleiu, op. cit., p.135-136nevalabilitatea obiectului actului juridic Referindu-se  la convenţii, art. 962 Cod civil stabileşte că “obiectul convenţiei este  acela la care părţile sau numai una dintre ele se obligă”. Prin urmare,  obiectul actului juridic civil se defineşte ca fiind conduita părţilor  stabilită prin acel act juridic, respectiv acţiunile sau inacţiunile la care  părţile sunt îndreptăţite sau la care sunt ţinute. când lipseşte cauza ori este ilicită sau  moralăPentu a fi valabil, obiectul actului juridic trebuie  să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, obiectul actului juridic trebuie  să existe, trebuie să se afle în circuitul civil, să fie determinat sau  determinabil, să fie posibil şi să fie licit şi moral. Aceste sunt condiţii  generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic. Există şi condiţii  speciale, cerute doar pentru anumite categorii de acte, astfel: în actele constitutive ori translative de  drepturi, se cere ca cel ce se obligă să fie titularul dreptului; în actele “intuitu personae” obiectul trebuie să constea într-un fapt personal  al debitorului,iar când legea prevede, este necesară şi autorizaţia  administrativă.
 În consecinţă, ori de câte ori sunt nerespectate  condiţiile de validitate ale obiectului actului juridic acesta este lovit de  nulitate absolută.
 Cauza sau  scopul actului juridic este acel element care constă în obiectivul urmărit la  încheierea unui asemenea act. nerespectarea formei ad validatemPotrivit  art. 966 Cod civl “obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă,  sau nelicită, nu poate avea nici un efect”. Prin urmare, pentru a fi valabilă,  cauza actului juridic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să existe, să fie reală şi să fie licită  şi morală. Neîndeplinirea acestor condiţii va antrena nulitatea absolută a  actului juridic .
 Numeroase  dispoziţii legale prevăd pentru valabilitatea unui act juridic forma ad  validitatem (ad solemnitatem): donaţia (art. 813 Cod civil), testamentul (art. 858 Cod civil), ipoteca  convenţională (art. 1772 Cod civil), actele între vii având ca obiect terenuri  (art. 67, alin. 1 din Legea 18/1991), etc. lipsa ori nevalabilitatea autorizaţiei  administrativeInstituirea  de către lege a formei autentice este determinată de anumite motive: se atenţionează părţile asupra importanţei  pe care o au anumite acte juridice, pentru patrimoniul celor care le fac, se  asigură libertatea şi certitudinea consimţământului şi se exercită un control  al societăţii prin organele statului, asupra actelor ce prezintă importanţă  juridică ce depăşeşte interesele părţilor.
 Forma  autentică prezintă unele trăsături. Astfel, ea este incompatibilă cu  manifestarea tacită de voinţă (aceasta trebuind să fie, deci expresă), este  exclusivă, în sensul că pentru anumit act juridic solemn, trebuie îndeplinită o  anumită formă. De asemenea, este un element constitutiv esenţial al actului  juridic şi, în consecinţă, nerespectarea lui atrage nulitatea absolută a  actului juridic respectiv .
 Astfel,  potrivit art. 35 din Legea 64/1995 “în afară de cazurile prevăzute de  prezenta lege sau de cele autorizate de tribunal, orice constituire de garanţii  personale sau reale, efectuate după înregistrarea cererii debitorului sau după  expirarea termenului pentru contestarea cererilor creditorilor de către debitor  ori după respingerea contestaţiei debitorului împotriva acestor cereri,va fi  nulă”. De asemenea, în alineatul 1 din art. 37 al aceleiaşi legi se spune că  “după deschiderea procedurii de reorganizare este interzis conducătorilor  debitorului, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul  tribunalului, acţiunile sau părţile lor sociale deţinute la debitorul care face  obiectul acestei proceduri”.încălcarea ordinii publice În art. 5  Cod civil, se precizează “nu se poate deroga prin convenţii sau  dispoziţii particulare de la legile care interesează ordinea publică şi bunele  moravuri”. De asemenea, art. 966 dispune că “obligaţia … fondată pe o cauză …  nelicită nu poate avea nici un efect” iar art. 968 prevede că o cauză “este  nelicită când este prohibită de  legi, când este contrară bunelor moravuri şi ordinii publice”. Aşadar,  voinţa juridică trebuie să respecte legile care interesează ordinea publică.frauda legiiDispoziţiile legale care interesează ordinea publică  sunt, în totalitatea lor, norme imperative, de la care nu se poate deroga prin  act juridic, sub sancţiunea nulităţii absolute .
 Un act  juridic se socoteşte săvârşit în frauda legii când anumite norme legale sunt  folosite nu în scopul în care au fost edictate, ci pentru eludarea altor norme  legale imperative. Fiind o încercare de abatere   legii de la finalitatea ei, fraudarea legii constituie un abuz de drept,  sancţionat (explicit sau implicit) printr-o serie de dispoziţii legale (art. 1  şi 3 din Decretul 31/1954, art. 1203 Cod civil, art. 723 Cod proc. civilă). Aplicarea  legii, în litera şi spiritul ei, este o necesitate de interes obştesc şi de  aceea actele juridice săvârşite în frauda legii sunt sancţionate cu nulitate  absolută.
 Frauda se  seosebeşte de dol,deşi are un element comun cu acesta: reaua – credinţă a autorului ei.
 În timp  ce dolul se exercită asupra uneia din părţile actului juridic, al cărui  consimţământ îl viciază, frauda se săvârşeşte de părţi în dauna terţilor,  lăsând nealterat consimţământul părţilor, în vederea realizării unui folos  injust pentru cei ce fraudează.
 Interesul  distincţiei dintre fraudă şi dol constă în faptul că cea dintâi este sancţinată  cu nulitatea absolută a actului juridic, iar cea din urmă atrage nulitatea  relativă.
 Trib. Supr., s. civ. dec. nr.  1815/1988, Dreptul nr. 7/1990. P, 66
                  Gh. Beleiu, op. cit., p. 150-151                  C. Stătescu, C. Bârsan, op.  cit., p. 19                  D. Cosma, op. cit., p. 306-307; A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., p.  365; Trib. Supr., s. civ., dec. nr. 1732/1970, Culegere de decizii 1970, p. 171 |